Қазақстан республикасы бiлiм және ғылым министрлiгi еуразия гуманитарлық институты



жүктеу 10,08 Mb.
Pdf просмотр
бет176/211
Дата24.12.2019
өлшемі10,08 Mb.
#24860
1   ...   172   173   174   175   176   177   178   179   ...   211

              350 

 

Р.К. Тлеухан  



Е.К. Даурембеков  

г. Астана (Казахстан) 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ, 



СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕНИЕМ И ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ В ПРАКТИКЕ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И ТЕОРИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

На  сегодняшний  день  достаточно  сложно  определить,  в  законодательстве  какого  из 

государств древнего периода появился исторически сложившийся институт мер пресечения, 

связанных  с  ограничением  и  лишением  свободы.  На  протяжении  всей  истории  уголовно-

процессуальной  науки  вопрос  о  возникновении  и  развитии  института  мер  пресечения, 

связанных с ограничением и лишением свободы оставался весьма актуальным. 

В древнейшем римском праве, выраженном в законах XII таблиц, вор, захваченный с 

поличным  (furtum  manifestum),  а  также  вор,  у  которого  вещь  обнаружена  после  кражи  в 

результате  обыска,  производившегося  особым  торжественным  способом,  карался 

бичеванием,  после  чего  отдавался  во  власть  потерпевшего;  в  случае  ночной  или 

вооруженной  кражи  вора  можно  было  даже  убить  на  месте  [1,  220].  Как  видим,  законом 

римской  республики  четко  определен  процессуальный  порядок  досудебного  производства, 

что предоставило возможность для дальнейшего развития самого судебного процесса. 

Господство частного начала в древнем частносостязательном типе процесса сводило к 

минимуму применения мер принуждения. Личная свобода обвиняемого (стороны в процессе) 

ограничивались  в  редчайших  случаях.  Меры  принуждения  преследовали цель  – обеспечить 

возможное  вознаграждение  обвинителя-потерпевшего  в  случае  выигрыша  дела.  Этому 

способствовали имущественные ограничения или личная ответственность поручителя вместо 

обвиняемого [2, 231]. 

В  наиболее общем  виде  указанная  позиция  сформулирована профессором  И.Я. Фойницким, 

который полагал, что «в истории уголовного процесса энергия мер пресечения всегда стояла 

в  обратном  отношении  с  развитием  гражданской  свободы»  [3,  327].  История  убедительно 

доказывает,  что  институт  мер  пресечения,  по  сути,  являлся  регулятором  публичных  и 

частных  отношении,  тем  самым  обеспечивая  неразрывность  процессуальных  действий  в 

уголовно-процессуальной науке. 

Как  утверждает профессор И.Л. Петрухин, в английской Великой хартии вольностей 

(1215  г.),  представлявшей  собой  уступку  королевской  власти  феодалам,  говорилось:  «Ни 

один  человек  не  будет  арестован,  или  заключен  в  тюрьму,  или  лишен  имущества,  и  мы  не 

найдем на него иначе как по приговору суда, по законам страны». Здесь провозглашена идея 

законности  арестов.  Королевская  власть  уступила  суду  одно  из  важных  правомочий  – 

решение вопроса о лишении человека свободы и собственности. Эта же идея была выражена 

во  французской  Декларации  прав  человека  и  гражданина  (1789  г.)  следующим  образом: 

«Никто  не  может  подвергнуться  обвинению,  задержанию  или  заключению  иначе  как  в 

случаях, предусмотренных законом» (ст.7) [4, 126]. 

В  уголовном  процессе  Англии  с  1679  г.  действует  институт  «Хабеас  Корпус», 

согласно  которому  каждый  человек,  считающий,  что  его  арест  (задержание)  незаконен,  может 

обратиться  в  суд  за  проверкой  и  обоснованностью  его  содержания  под  стражей  [5,  685-686]. 

Введение  института  «Хабеас  Корпус»  (Habeas  Corpus  Act)  в  Англии,  коренным  образом 

повлияло на дальнейшее развитие досудебного производства, что в последующем получила 

признание во всем мире.  

Екатерина  II  сделала  попытку  ввести  его  в  России.  В  знаменитом  Учреждении  для 

управления губерний (7 ноября 1775 г.) говорилось: «Буде кто пришлет прошение в совестный 

суд,  что  он  содержится  в  тюрьме  более  трех  дней,  и  в  те  дни  ему  не  объявлено,  за  что 

содержится  в  тюрьме,  или  что  он  в  те  три  дни  не  допрашиван,  тогда  совестный  суд 




              351 

 

долженствует  послать  повеление,  чтоб  таковой  был  прислан  и  представлен  в  совестный  суд 



обще  с  прописанием  причин,  для  которых  содержится  под  стражей,  или  не  допрашиван»  [4, 

128].  Учитывая  исторически  сложившуюся  практику,  законодательство  того  времени, 

всячески  подвергалось  к  существенным  изменениям,  имплементируя  новеллы  зарубежного 

права в национальную правовую систему России. 

Российский  институт  задержания  исторически  восходит  к  старофранцузскому 

дознанию  очевидных  преступлений  (flagrant  delit),  которое  в  классическом  виде  получило 

закрепление  в  наполеоновском  Уголовно-процессуальном  кодексе  1808  г.  Условия 

очевидности  преступления  в  УПК  РФ  предстают  в  виде  оснований  для  задержания 

подозреваемого  [3,  235].  Сам  термин  «меры  пресечения»  образовался  от  сокращения 

применявшегося  в  Уставе  уголовного  судопроизводства  1864  года  термина  «меры 

пресечения обвиняемому способов уклониться от следствия и суда» [6, 109]. 

Образование  Казахского  ханства  и  изменение  политической  структуры  вызвало 

необходимость  в  переработке  правовой  базы  организации  казахского  общества.

  Правовую 

основу составляли «Касым ханнын каска жолы» («Касыма праведный путь» XVI в.) и «Жеті 

жарғы»  («Семь  уложений»  XVII  в.)  хана  Тауке,  закреплявшие  феодальное  обычное  право 

казахов.  «Уложение»  не  предусматривало  мер  пресечения,  но  в  случае  неявки  ответчика  в 

суд  у  родственников  или  аула,  где  проживал  заподозренный,  отгоняли  часть  скота,  «дабы 

хозяева  отогнанного  скота  вора  отделения  своего  насильно  могли  представить  на 

разбирательство беям» [7, 212]. Как известно, бии решали споры и разногласия, с которыми 

обращались  к  ним  стороны,  исходя  из  важности  обеспечения  примирения  сторон  и  мира 

между  ними,  единения  и  обеспечения  единства  внутри  и  в  сферах  общежития,  исходя  из 

необходимости искоренения не столько личных, сколько пороков общественного значения. 

В  целях  упрочнения  своей  власти  и  возвышения  над  ханами  старшего  и  среднего 

жузов,  в  начале  XVII  века  хан  младшего  жуза  Абулхайр  принял  решение  об  установлении 

дипломатических  отношений  с  Россией.  Но  несмотря  на  все  сложности,  возникшие  после 

вступления  Казахского  ханства  в  состав  России,  данное  исторически  значимое  событие 

имело ряд положительных моментов развития правовой системы в целом. 

Исторически  значимым  событием  было  принятие  Конституции  СССР  1936  г.,  в 

которой  (ст.  127)  сказано:  «Никто  не  может  быть  подвергнуть  аресту  иначе  как  по 

постановлению  суда  или  с  санкции  прокурора»  [8].  Нередко  надзор  прокурора 

распространялся  на  суд  и  оперативно-розыскную  деятельность,  где  приоритет  отдавался 

обвинительной стороне по уголовным делам.  

В советский период содержание под стражей как мера пресечения рассматривалась в 

статье  70  Уголовно-процессуального  кодекса  Казахской  ССР  от  2  июля  1959  года  и 

назначалась  в  случае,  «если  за  преступление  по  уголовному  законодательству 

предусматривалась  наказание  в  виде  лишения  свободы  на  срок  свыше  1  года,  а  также  в 

исключительных случаях, если за содеянное деяние санкция не превышала срока до 1 года» 

[9]. 

С  момента  обретения  независимости  Казахстаном,  ратифицированы  международные 



договоры,  касающиеся  защиты  прав  и  свобод  граждан  при  реализации  мер,  связанных  с 

изоляцией  от  общества.  К  числу  таковых  относятся:  Всеобщая  декларация  прав  человека 

(1948  г.),  Пакт  о  гражданских  и  политических  правах  (1966  г.),  Международный  билль  о 

правах человека, процедуры осуществлении Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенным (1984 г.), Минимальные стандартные правила ООН, касающихся отправления 

правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские  правила,  1985  г.),  а  также  свод 

принципов  защиты  всех  лиц,  подвергаемых  задержанию  или  заключению  в  какой-бы то  ни 

было  форме  принятой  резолюцией  Генеральной  Ассамблеи  от  9  декабря  1988  года, 

Минимальные  стандартные  правила  ООН  в  отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным 

заключением (Токийские правила) приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №45-

110 от 14 декабря 1990 года. 



жүктеу 10,08 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   172   173   174   175   176   177   178   179   ...   211




©g.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін қызмет
халықаралық қаржы
Астана халықаралық
қызмет регламенті
бекіту туралы
туралы ережені
орталығы туралы
субсидиялау мемлекеттік
кеңес туралы
ніндегі кеңес
орталығын басқару
қаржы орталығын
қаржы орталығы
құрамын бекіту
неркәсіптік кешен
міндетті құпия
болуына ерікті
тексерілу мемлекеттік
медициналық тексерілу
құпия медициналық
ерікті анонимді
Бастауыш тәлім
қатысуға жолдамалар
қызметшілері арасындағы
академиялық демалыс
алушыларға академиялық
білім алушыларға
ұйымдарында білім
туралы хабарландыру
конкурс туралы
мемлекеттік қызметшілері
мемлекеттік әкімшілік
органдардың мемлекеттік
мемлекеттік органдардың
барлық мемлекеттік
арналған барлық
орналасуға арналған
лауазымына орналасуға
әкімшілік лауазымына
инфекцияның болуына
жәрдемдесудің белсенді
шараларына қатысуға
саласындағы дайындаушы
ленген қосылған
шегінде бюджетке
салығы шегінде
есептелген қосылған
ұйымдарға есептелген
дайындаушы ұйымдарға
кешен саласындағы
сомасын субсидиялау